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王敏遠研究員評論演講(中國法學(xué)創(chuàng)新講壇第六期)

時間:2012-07-31   來源:  責(zé)任編輯:admin

  各位老師、同學(xué)們,大家上午好。很高興有機會來參加中國法學(xué)創(chuàng)新論壇,首先要感謝仕春教授的邀請,原來安排的是張建偉教授來作評論,我是作為替補來的,感覺很輕松,因為大家對于替補隊員會有“相對合理”的不高的期待。前面是刑事訴訟法學(xué)界的領(lǐng)軍人物陳老師的精彩評論,之后是將深厚的理論造詣和豐富的實踐經(jīng)驗完美集于一身的戴委員的評論,我在這兒要說的話肯定都是多余的了,權(quán)作續(xù)貂之論吧。龍宗智教授是我們這一屆特別優(yōu)秀的同學(xué)。正如陳老師所說的,學(xué)界和實務(wù)界一談到龍宗智教授就會想到相對合理主義,想到相對合理主義就會想到龍宗智教授。能有這樣的成句,讓我好生羨慕。我就沒有這樣的水平。比如十多年前我寫刑事司法改革的論文,曾經(jīng)模仿梅因的句型,對刑事訴訟的規(guī)律進行描述。梅因在《古代法》中有這么一句名言,“迄今為止,法律進步的運動是從身份到契約的運動”,我寫道:“迄今為止,刑事訴訟的發(fā)展是從野蠻到文明,從恣意到規(guī)范,從愚昧到科學(xué)的過程”。這篇論文發(fā)表在信春膺教授主編的《公法》第三卷。但是,我說完了以后,一點反應(yīng)都沒有。后來在我自己主編的公法第四卷上我寫了另一篇文章,標題更醒目:“一個謬誤,兩句廢話,三種學(xué)說”。這篇論文我寫得很用心,但結(jié)果還是沒有什么影響。有人說發(fā)表的地方不對,《公法》的影響不大。但我1994年發(fā)表在《中國法學(xué)》的“論違反刑事訴訟程序的程序法律后果”,這個雜志影響很大啊,我的論文卻還是沒什么影響??梢?,重要的原因是我的研究水平還不夠。龍教授的水平確實很高,在我們同學(xué)里面這么優(yōu)秀,我的資質(zhì)這么平庸,要我評論有點唐突。以下有不妥的說法,請大家包容。

  我談三點想法,第一點想法是正面解讀宗智教授的“相對合理主義”。宗智教授說他提出相對合理主義,所要面對的問題是拿來主義和本土主義,而我更看重的是創(chuàng)立相對合理主義的宗旨,即理想應(yīng)當和現(xiàn)實相結(jié)合。不和現(xiàn)實相結(jié)合的理想往往就是空想,這個宗旨特別好。對“相對合理主義”可以有各種各樣的意見,但對這個宗旨的積極意義怎么強調(diào)都不過分。

  還有就是有很好的立論基礎(chǔ)。剛才兩位評議嘉賓都提到的。正如西方的諺語所說的,“好的最大的敵人是最好”。當你想追求最好的時候,好也會因此毀掉了。相對合理主義的這個立論基礎(chǔ)特別好,建立在這樣的基礎(chǔ)之上的理論,有她可敬的地方。

  正面評價的第三方面,是研究的方法也比較好。比如宗智教授特別強調(diào)談理想要注意語境、實現(xiàn)要有條件。像這樣的方法特別應(yīng)該予以肯定。當然,需要肯定的不僅這些,例如,我們還可以說宗智教授提出這種理論的情緒就很好。這個情緒是什么呢?就是他對于現(xiàn)實有一種同情,基于一種同情的理解,以這種情緒來解讀現(xiàn)實,指導(dǎo)現(xiàn)實,推動現(xiàn)實。這個情緒很好。理論家上來就說現(xiàn)實是丑惡的,現(xiàn)實是不行的,那個情緒之下,提出的理論對于現(xiàn)實要發(fā)揮作用,或者想要很好地發(fā)揮作用,可能會產(chǎn)生不利的影響。

  這是我對相對合理主義的一些正面解讀,大家有機會可以做更多的正面解讀。

  第二點是疑問。西南政法大學(xué)有批判的傳統(tǒng),我也想批判相對合理主義。但以下的不叫批判,可以說是疑問。首先,我覺得相對合理主義的“主義”兩個字有點疑問,“主義”要慎用。這倒不是因為胡適所說的“少談點主義,多研究問題”,而是因為“主義”是個問題很多的詞。不好的詞加上“主義”就會更不好,比如說拜金主義;好的詞加上“主義”也可能會不好,比如自由主義。相對合理或許是一個好詞,也是一種好的思維方式,但是加上“主義”,我覺得大家還是要多引起注意?!爸髁x”會有極端的傾向,容易招致批判。例如,我們對資本主義的批判。資本主義意味著資本影響、統(tǒng)治、規(guī)制了社會的經(jīng)濟、政治、文化等方方面面,資本這么冷酷無情的東西,怎么能統(tǒng)治我們的文化?我們的文化應(yīng)該是高雅的,但是,我們也看到了她受到的不良影響。所以,對“主義”,我們要特別的警惕。

  再一個疑問是條件、語境問題。強調(diào)條件和語境是特別好的思維方式,這是我們應(yīng)該堅持貫徹、實施的一種方法。 但是對于條件,我們是靜態(tài)地看還是動態(tài)地看,如何看是有疑問的。如果說需要待條件具備以后,我國法制才應(yīng)該發(fā)生變化,或者說相關(guān)的制度才能做調(diào)整,這個說法有一定道理,但是有它的局限性。這樣的例子很多,比如1979年制訂了七部法律,其中的中外合資企業(yè)法,當時還沒有中外合資企業(yè)呢,我們不也立法了?

  再比如,刑事訴訟法規(guī)定的辯護制度,審判“四人幫”的時候,給他們找辯護律師很困難,因為全國沒幾個律師。但在幾乎沒有律師的條件下,刑事訴訟法不也規(guī)定了辯護制度?所謂條件,今天或許不具備,但是從歷史發(fā)展規(guī)律來看,如果它會很快具備,或者說將要具備、很容易讓它具備,那么,我們就需要動態(tài)地看待。宗智教授詳細地解釋reasonable和rational是不一樣的,我覺得,應(yīng)該特別警惕可能因此產(chǎn)生的折中主義的思維。刑事訴訟有其發(fā)展規(guī)律,如果說其發(fā)展歷史從愚昧到科學(xué)、野蠻到文明、從恣意到規(guī)范,我們就應(yīng)推動這個歷史的發(fā)展。與規(guī)律不相符的,不論是逆向而行還是阻擋歷史向前發(fā)展,都是一種反動。我們需要的是順應(yīng)歷史發(fā)展方向進行改革。不僅順應(yīng),而且能不能加一把勁,使一點力,使得歷史更好地、更順利地、更快地發(fā)展,這才是我們應(yīng)該做的。折中主義給我的感覺是什么呢?就是對現(xiàn)實很理解,很同情,在這個基礎(chǔ)上很容易滿足。折中主義會使人失去方向感。折中會沒有原則,以至于不發(fā)展也行,甚至倒退也未必不可,“相對合理”嘛。然而,使刑事訴訟越來越文明、越來越科學(xué)、越來越規(guī)范肯定是我們應(yīng)該做的事情。

  講到相對合理,我還想起了麥金泰爾的“誰之正義,誰之合理性”。相對合理主義對知足常樂者來說,就會導(dǎo)致這樣的結(jié)論:現(xiàn)在挺好的,至少是相對合理的,為什么要改?因此,他很容易滑到折中主義,他沒有方向感。因此,這種思想方式和思潮很容易和刑事訴訟的停滯論結(jié)盟,甚至可以為倒退論找到根據(jù)。

  當然,宗智教授倡導(dǎo)的“相對合理主義”的本意不是這樣,剛才他講到了相對合理主義有局限性,這是我這位同學(xué)真正高明的地方。他不僅提出了相對合理主義,而且知道相對主義是有局限性的,太高明了。

  后面我談第三點,以兩個具體事例對宗智教授的理論進行挑戰(zhàn)。不過,由于他強調(diào)法治的理想和底線,我們本質(zhì)上應(yīng)該沒有多大區(qū)別。我想提的第一個事例是被訊問者的“如實供述”義務(wù)。按照宗智教授的說法,保留“如實供述”是相對合理性的,然而,在我看來,現(xiàn)在保留這個規(guī)定沒有合理性。如果說修正案規(guī)定不得強迫自證其罪,所要解決的、所要針對的是刑訊逼供,那么,保留“如實供述”義務(wù)卻不利于這個目的的實現(xiàn)。

  禁止刑訊逼供問題有三部曲,第一部是1979年制訂刑事訴訟法的時候,我們明令禁止,但刑事訴訟法對如何禁止卻沒有下文,除了刑法規(guī)定刑訊逼供罪,程序上沒有可采取的措施。

  第二部是現(xiàn)在正在做的,即在訴訟程序上要有措施,因為僅僅明令禁止刑訊逼供不夠。去年頒布的非法證據(jù)排除規(guī)則,就是往前邁出了一大步。對禁止刑訊,刑事訴訟法不僅要喊口號,而且要采取行動,現(xiàn)在對刑訊所得到的言詞證據(jù)予以排除,就是從程序角度采取的行動。在我們看來,真正要全心全意地禁止刑訊逼供,法律上還是有很多辦法的。首先,設(shè)置有助于禁止刑訊逼供的前置性的程序。例如,修正案所規(guī)定的審訊必須在看守所里面進行等。除此之外,還可以設(shè)置必要的中間程序,如審訊時律師在場、全程錄音錄像等。這些程序有助于禁止刑訊。因為刑訊逼供這種犯罪和大多數(shù)犯罪一樣,大庭廣眾之下的情況比較少。

  第三部是將刑訊逼供所得到的所有證據(jù)全部排除,不僅是證據(jù)排除,而且可以設(shè)置案件撤銷這種最嚴厲的程序性后果。采用刑訊這樣野蠻的手段收集證據(jù),不僅所得的言詞證據(jù)、實物證據(jù)要全部排除,而且案件也要撤銷。這是最有效的辦法。

  但是現(xiàn)在為什么沒有采取這種最有效的辦法呢?因為歷史發(fā)展是有過程的。我和龍教授的共同點是認為刑事訴訟的發(fā)展是有條件的。但我們是有差異的,我是有方向的,他的理論卻是可用于滿足于現(xiàn)狀的,或者他本人不滿足現(xiàn)狀,但是別人會利用他的理論為滿足現(xiàn)狀辯護。宗智教授說可能有人會利用他的相對合理主義,我認為不是“可能”,而是“可以”被用來為保持現(xiàn)狀辯護。而按照我的說法,刑事訴訟存在從野蠻向文明的發(fā)展趨勢,那么,就應(yīng)對禁止刑訊這種野蠻的方法設(shè)計路線圖。上述三部曲就是路線圖。在路線圖劃定以后,應(yīng)當創(chuàng)造條件不斷地往前推進。規(guī)定不得強迫自證其罪是往前邁進了一步,而保留“如實供述”雖然符合相對合理主義,卻使這種進步受到不利影響。我們原本期待更邁進一步,但在相對合理主義的口號之下,我們卻未能往前邁進。這是我的第一個質(zhì)疑。

  第二個質(zhì)疑是關(guān)于拘傳的規(guī)定。修正案將拘傳的時限由12小時改為24個小時,在我看來是有問題的。1979年的刑事訴訟法對拘傳沒有規(guī)定時限,1996年修改的時候,對于拘傳設(shè)定了12個小時的時限。我們知道,拘傳有特定的含義,拘就是強制到案,傳就是問。拘傳就是強制到案接受訊問。拘傳12個小時已經(jīng)是一個很長的時間了,意味著可以訊問12個小時。我國實行8小時工作制,8小時都該下班了,對你的訊問卻不能結(jié)束,這合理嗎?有的人說,有的案子要在24小時拘傳以后才產(chǎn)生效果,但這不應(yīng)是延長拘傳時限的理由。還有的案件需要48小時,甚至72小時或者更長時間,我們能因此這樣延長拘傳的時限嗎?不能。因為這不符合發(fā)展的規(guī)律。從規(guī)律的意義上來說,我們應(yīng)該往前推進,應(yīng)該在已經(jīng)限定時限的基礎(chǔ)上減少拘傳的時限,而不是增加。龍教授對此很同情,12小時不夠,給24小時吧,因為這是相對合理的。

  當然,這可能不是他的本意,但他的理論可以發(fā)揮這樣的作用。所以說這個理論易于被人利用。當然,這或許是我的杞人憂天。我更期待的是,龍教授有這么大影響力的相對合理主義,能夠?qū)ξ覈男淌略V訟法學(xué)發(fā)揮正面的、積極的影響,對國家的刑事訴訟立法和司法實踐發(fā)揮積極的作用。

  謝謝大家。

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